La propiedad industrial es uno de los dos subconjuntos de la propiedad intelectual (el otro es el derecho de autor ) y adopta diversas formas, entre ellas las patentes de invención , los diseños industriales (creaciones estéticas relacionadas con la apariencia de los productos industriales), las marcas comerciales , las marcas de servicio , los esquemas de trazado de circuitos integrados , los nombres y denominaciones comerciales , las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal . [1] [2] [3] En algunos casos, los aspectos de la creación intelectual, aunque presentes, están menos claramente definidos. El objeto de la propiedad industrial consiste en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, sobre los productos y servicios ofrecidos en el mercado. La protección se dirige contra el uso no autorizado de dichos signos que pueda inducir a error a los consumidores y contra las prácticas engañosas en general. [4] [5] [6]
En Estados Unidos , la propiedad industrial, también llamada propiedad inmobiliaria industrial , se refiere a una «rama del comercio o de la fabricación, producción, ensamblaje, reparación, de productos terminados o parcialmente terminados a partir de materias primas o piezas fabricadas». [7] [8]
Las primeras patentes fueron reconocimientos por la explotación exclusiva o la práctica exclusiva de nuevos procesos o creaciones; las cuales se considera que fueron otorgadas en Europa en el siglo XIV. [9] Se atribuyen varios posibles orígenes a las primeras patentes: la República de Florencia , la República de Venecia o, según algunos autores, el Reino de Inglaterra . [9] [10] [11] En todos los casos las motivaciones principales parecen haber sido la introducción de «nuevas artes», la atracción de artesanos más hábiles y la transferencia de tecnología con el fin de reducir las importaciones y aumentar las exportaciones de sus territorios. [9]
El investigador de propiedad industrial Maximilian Frumkin [12] [9] considera que la primera patente de invención fue concedida en Florencia en 1421 al célebre arquitecto Filippo Brunelleschi , a quien el estado florentino concedió un derecho exclusivo, con una duración de tres años, para construir y utilizar un aparato de su invención para transportar cargas pesadas por el Arno y otros ríos, excluyendo a cualquier otra persona de tales usos bajo pena de quemar cualquier invención que no fuera la del arquitecto en caso de contradicción con la prohibición. El invento era una embarcación destinada a transportar el mármol necesario para la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia , la mayor obra de Brunelleschi. En la práctica, la embarcación no se construyó hasta 1427 y fue conocida como " Il Badalone ". [9]
Posteriormente, durante el siglo XVI, la historia de las patentes tuvo un nuevo desarrollo con el reconocimiento dado por la reina Isabel I al inventor Jacobus Acontius , quien pidió la prohibición de cualquier uso de su invento pero fundando su petición en sus " derechos y trabajos ", produciéndose así un [ aclaración necesaria ] giro en el reconocimiento de la propiedad industrial como una especie de derecho natural. [11]
La propiedad industrial no está definida de manera rígida; [13] es una parte del concepto supraordinado de propiedad intelectual (propiedad intangible) que excluye los derechos de autor. El derecho de propiedad industrial tiene por objeto regular los derechos sobre determinadas invenciones y creaciones industriales o comerciales. Se regula a nivel estatal, comunitario e internacional. [14] La legislación sobre propiedad industrial forma parte del cuerpo jurídico más amplio conocido como propiedad intelectual , que se refiere en sentido amplio a las creaciones de la mente humana. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los innovadores y creadores al otorgarles derechos sobre sus creaciones, en particular un monopolio en la explotación.
La importancia de proteger la propiedad industrial fue reconocida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. Ambos tratados son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . [15]
El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) no busca definir la propiedad intelectual , pero enumera los siguientes como protegidos por los derechos de PI :
El Acuerdo sobre los ADPIC , adoptado en 1995, exige a los miembros de la Organización Mundial del Comercio que proporcionen protección y reconocimiento a las marcas comerciales (incluidas las marcas de servicio); indicaciones geográficas (incluidas las denominaciones de origen); diseños industriales; patentes (incluida la protección de nuevas variedades de plantas); diseños de trazado de circuitos integrados; e información no divulgada, incluidos secretos comerciales y datos de pruebas . [16]
Otros instrumentos internacionales han creado sistemas de registro internacional de signos de propiedad industrial, como el Arreglo de Lisboa (1958) y el Protocolo de Madrid (1989), ambos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . [17] [18]
Los países generalmente tienen leyes para proteger la propiedad intelectual por dos razones principales:
Las patentes , también conocidas como patentes de invención, son el medio más extendido de protección de las invenciones técnicas . El sistema de patentes está diseñado para contribuir a la promoción de la innovación y la transferencia y difusión de tecnología , en beneficio mutuo de los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general . Una vez que un estado o una oficina regional que actúe para varios estados concede una patente, el titular de una patente tiene derecho a impedir que cualquier otra persona explote comercialmente la invención durante un período limitado, generalmente 20 años. El solicitante de la patente debe divulgar la invención para obtener protección, y sus derechos pueden hacerse valer solo dentro del territorio en el que se concedió la patente. [15]
La mayoría de las leyes que tratan de la protección de las invenciones no definen en realidad qué es una invención. Sin embargo, varios países definen las invenciones como nuevas soluciones a problemas técnicos. El problema puede ser antiguo o nuevo, pero la solución, para ser considerada una invención, debe ser nueva. El mero descubrimiento de algo que ya existe en la naturaleza no suele calificarse como invención; debe estar involucrada una cantidad adecuada de ingenio, creatividad e inventiva humana. Pero una invención no tiene por qué ser técnicamente compleja: el imperdible fue una invención que resolvió un problema “técnico”. [15]
Al conceder un derecho exclusivo, las patentes ofrecen incentivos, ofreciendo a los inventores reconocimiento por su creatividad y una recompensa material por sus invenciones comercializables. Estos incentivos fomentan la innovación, que a su vez contribuye a la mejora continua de la calidad de vida. A cambio del derecho exclusivo, el inventor debe divulgar adecuadamente la invención patentada al público, de modo que otros tengan acceso a los nuevos conocimientos, lo que conduce a una mayor innovación. La divulgación de la invención es, por tanto, una consideración esencial en cualquier procedimiento de concesión de patentes. La palabra "patente", o "cartas de patente", también denota el documento emitido por la autoridad gubernamental pertinente. Para obtener una patente para una invención, el inventor, o a menudo el empleador del inventor, presenta una solicitud a la oficina de patentes nacional o regional correspondiente. En la solicitud, el solicitante debe describir la invención en detalle y compararla con tecnologías existentes anteriormente en el mismo campo para demostrar que es nueva. [15]
No todas las invenciones son patentables. Las leyes de patentes generalmente exigen que una invención cumpla las siguientes condiciones, conocidas como requisitos o condiciones de patentabilidad: [15]
Las condiciones de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, generalmente la fecha de presentación de la solicitud. Una excepción a esta regla, amparada por el derecho de prioridad del solicitante, está regulada por el Convenio de París. El derecho de prioridad significa que, habiendo presentado una solicitud en un país miembro del Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) puede, dentro de un plazo determinado, solicitar protección para la misma invención en cualquiera de los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores no serán invalidadas por razón de ningún acto ocurrido entre la fecha de presentación de la primera solicitud y las solicitudes posteriores. [15]
Por ejemplo, si un inventor presenta primero una solicitud de protección por patente en Japón y luego una segunda solicitud, con respecto a la misma invención, en Francia, es suficiente que las condiciones de novedad y no obviedad existieran en la fecha en que se presentó la solicitud japonesa. En otras palabras, la solicitud francesa posterior conserva la prioridad sobre cualquier solicitud relacionada con la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud del inventor. Esto está sujeto a que el período entre las dos fechas no exceda de 12 meses. [15]
Aunque no están tan extendidos como las patentes, los modelos de utilidad también se utilizan para proteger las invenciones. Los derechos conferidos por los modelos de utilidad son similares a los derechos de patente. Los modelos de utilidad se encuentran en las leyes de más de 50 países, así como en los acuerdos regionales de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Además, algunos países, como Australia y Malasia, prevén títulos de protección denominados patentes de innovación o innovaciones de utilidad que son similares a los modelos de utilidad. Otros países, como Irlanda y Eslovenia, tienen una patente de corta duración equivalente al modelo de utilidad. La expresión “modelo de utilidad” se refiere a un título de protección para ciertas invenciones, como las invenciones en el campo mecánico. [15]
La protección mediante modelo de utilidad suele solicitarse para invenciones técnicamente menos complejas o que tienen una vida comercial corta. El procedimiento para obtener protección para un modelo de utilidad suele ser más sencillo que el de solicitar protección mediante patente. Los requisitos sustantivos y procesales establecidos en las leyes aplicables varían ampliamente entre los países y regiones con un sistema de modelo de utilidad; sin embargo, los modelos de utilidad suelen diferir de las patentes de invención en los siguientes aspectos principales: [15]
Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanías . Se refieren a los aspectos ornamentales o estéticos de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores o cualquier forma tridimensional que dé una apariencia especial a un producto o artesanía. El diseño debe tener atractivo estético. Además, debe poder reproducirse por medios industriales; este es el propósito esencial del diseño y la razón por la que se lo llama “industrial”. En un sentido legal, un diseño industrial se refiere al derecho otorgado en muchos países, de conformidad con un sistema de registro, para proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de un producto resultante de la actividad de diseño. El atractivo estético es uno de los principales factores que influyen en los consumidores en su elección de producto. Cuando el rendimiento técnico de un producto ofrecido por diferentes fabricantes es relativamente similar, los consumidores harán su selección basándose en el precio y el atractivo estético. [15]
Al recompensar a los creadores por sus esfuerzos, la protección de los diseños industriales también sirve como incentivo para invertir en la actividad de diseño. Uno de los objetivos básicos de la protección de los diseños industriales es estimular el elemento de diseño de la producción. Por lo tanto, las leyes de diseño industrial generalmente solo protegen los diseños que pueden usarse en la industria o que pueden producirse a gran escala. Esta condición de producción industrial es una diferencia notable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, ya que este último se refiere solo a las creaciones estéticas. Sin embargo, en algunos casos, los diseños industriales pueden calificar para protección por derecho de autor, por ejemplo, cuando el diseño puede clasificarse como una obra de arte aplicado. [15]
Los diseños industriales pueden ser protegidos, en general, si son nuevos u originales. Los diseños pueden no cumplir estos criterios si no difieren significativamente de otros diseños existentes o combinaciones de los mismos. En la mayoría de las leyes de diseño industrial, los diseños dictados únicamente por la función del artículo están excluidos de la protección. Si el diseño de un artículo producido por muchos fabricantes, como un tornillo, estuviera dictado únicamente por la función que se pretendía que desempeñara el tornillo, entonces la protección de ese diseño tendría el efecto de excluir a todos los demás fabricantes de la producción de artículos destinados a realizar la misma función. Tal exclusión no está justificada a menos que el diseño sea lo suficientemente novedoso e inventivo como para calificar para la protección por patente. En otras palabras, la protección legal ofrecida por los diseños industriales se refiere únicamente al diseño que se aplica o incorpora en artículos o productos. Esta protección no impide que otros fabricantes produzcan o comercien con artículos o productos similares, siempre que estos no incorporen o reproduzcan el diseño protegido. [15]
El registro de un diseño industrial protege contra la explotación no autorizada del diseño en artículos industriales. Otorga al titular del diseño el derecho exclusivo de fabricar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta artículos a los que se aplique el diseño o en los que esté incorporado. El plazo de vigencia de un derecho de diseño industrial varía de un país a otro. El plazo máximo habitual es de 10 a 25 años, a menudo dividido en períodos que exigen al titular renovar el registro para obtener una extensión de la protección. El período relativamente corto de protección puede estar relacionado con la asociación de los diseños con estilos de moda más generales, que tienden a gozar de una aceptación o un éxito algo transitorios, en particular en áreas muy relacionadas con la moda, como la ropa o el calzado. [15]
Aunque los componentes prefabricados de circuitos eléctricos se han utilizado en la fabricación de equipos eléctricos (por ejemplo, radios ) durante algún tiempo, la integración a gran escala de una multitud de funciones eléctricas en un componente muy pequeño se hizo posible como resultado de los avances en la tecnología de semiconductores . Los circuitos integrados se fabrican de acuerdo con planos o diseños de diseño muy detallados. Los diseños de diseño de los circuitos integrados son creaciones de la mente humana . Suelen ser el resultado de una gran inversión, tanto en términos de experiencia como de recursos financieros. Existe una necesidad continua de la creación de nuevos diseños de diseño que reduzcan simultáneamente las dimensiones de los circuitos integrados existentes y aumenten sus funciones. Cuanto más pequeño sea un circuito integrado, menos material se necesita para su fabricación y menor es el espacio necesario para acomodarlo. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, incluidos artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras y automóviles, así como computadoras y servidores sofisticados. [15]
Aunque la creación de un nuevo esquema de diseño para un circuito integrado supone una inversión importante, es posible copiar esquemas de diseño por una fracción de ese coste. La copia puede realizarse fotografiando cada capa de un circuito integrado y preparando máscaras para la producción del circuito integrado sobre la base de esas fotografías. El alto coste de creación de esquemas de diseño y la relativa facilidad de copia son las principales razones por las que necesitan protección. [15]
Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales en el sentido descrito en las leyes que prevén el registro de diseños industriales, ya que no determinan la apariencia externa de los circuitos integrados, sino la ubicación física, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una función electrónica. Además, los esquemas de trazado de circuitos integrados normalmente no son invenciones patentables, ya que su creación no suele implicar una actividad inventiva, aunque requiera mucho trabajo por parte de un experto. Además, la protección del derecho de autor puede no aplicarse si la legislación nacional determina que los esquemas de trazado no pueden ser objeto de derecho de autor. En respuesta a la incertidumbre que rodea la protección de los esquemas de trazado, el 26 de mayo de 1989 se adoptó el Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. El Tratado no ha entrado en vigor; sin embargo, sus disposiciones sustantivas se han incorporado, en gran medida, por referencia en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), celebrado en 1994. [15]
Una marca es un signo, o una combinación de signos, que distingue los bienes o servicios de una empresa de los de otra. Dichos signos pueden utilizar palabras , letras, números , imágenes , formas y colores , o cualquier combinación de ellos. Un número cada vez mayor de países también permite el registro de formas menos tradicionales de marcas, como signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone ), signos audibles (sonidos como el rugido del león al comienzo de las películas producidas por MGM ) o signos olfativos (como el olor de un tipo particular de aceite de motor o hilo de bordar). Sin embargo, muchos países han establecido límites sobre lo que se puede registrar como marca, permitiendo generalmente solo signos que sean visualmente perceptibles o que puedan representarse gráficamente. Las marcas comerciales se utilizan en productos o en relación con la comercialización de productos o servicios. La marca puede aparecer no solo en los productos en sí, sino también en el recipiente o embalaje en el que se comercializan los productos. Cuando se utiliza en relación con la venta de bienes o servicios, el signo puede aparecer en anuncios, por ejemplo, en periódicos, en televisión o en escaparates. [15]
Además de las marcas que identifican la fuente comercial de bienes o servicios, existen otras categorías de marcas.
Las marcas colectivas son propiedad de una asociación, como una asociación que representa a contables o ingenieros, cuyos miembros utilizan la marca para identificarse con un nivel particular de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación.
Las marcas de certificación , como Woolmark , se otorgan por el cumplimiento de estándares definidos, pero no se limitan a la membresía de una asociación.
Una marca comercial utilizada en relación con servicios se denomina marca de servicio . Las marcas de servicio las utilizan, por ejemplo, hoteles , restaurantes , aerolíneas , agencias de turismo , agencias de alquiler de coches, lavanderías y tintorerías . Todo lo que se ha dicho sobre las marcas comerciales también se aplica a las marcas de servicio.
En términos generales, las marcas cumplen cuatro funciones principales:
Otra categoría de propiedad industrial abarca los nombres y denominaciones comerciales. Un nombre comercial o de marca es el nombre o la denominación que identifica a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales pueden registrarse ante una autoridad gubernamental. Sin embargo, en virtud del artículo 8 del Convenio de París , un nombre comercial debe protegerse sin obligación de presentación o registro, forme o no parte de una marca. La protección generalmente significa que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra empresa, ya sea como nombre comercial o como marca comercial o de servicio, y que un nombre o designación similar al nombre comercial no puede ser utilizado por otra empresa si es probable que induzca a error al público. [15]
Una indicación geográfica es un signo que se utiliza en productos que tienen un origen geográfico específico y poseen cualidades o una reputación debido a ese lugar de origen. Los productos agrícolas suelen tener cualidades derivadas de su lugar de producción y que están influenciadas por factores locales específicos, como el clima y el suelo. El que un signo funcione como indicación es una cuestión de la legislación nacional y de la percepción del consumidor. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia variedad de productos agrícolas, como “Toscana” para el aceite de oliva producido en una zona específica de Italia, o “ Roquefort ” para el queso producido en una determinada región de Francia. [15]
El uso de indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. También pueden destacar cualidades particulares de un producto que se deben a factores humanos presentes en el lugar de origen del producto, como las técnicas y tradiciones de fabricación específicas. Ese lugar de origen puede ser un pueblo o ciudad, una región o un país. Un ejemplo de indicación geográfica de un país es “Suiza” o “Swiss” para los productos fabricados en Suiza, en particular los relojes. [15]
Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que se utiliza para productos que tienen una calidad específica que se debe exclusiva o esencialmente al entorno geográfico en el que se producen. El término indicación geográfica abarca las denominaciones de origen. Ejemplos de denominaciones de origen protegidas en los Estados parte del Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional son “ Habana ”, para el tabaco cultivado en la región de La Habana en Cuba, y “ Tequila ”, para las bebidas espirituosas producidas en determinadas zonas de México. [15]
Las indicaciones geográficas están protegidas de conformidad con las leyes nacionales de diversas formas, como por ejemplo en virtud de leyes contra la competencia desleal, leyes de protección del consumidor , leyes de protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En esencia, las partes no autorizadas no pueden utilizar las indicaciones geográficas cuando ese uso pueda inducir a error al público en cuanto al verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde medidas cautelares que impidan el uso no autorizado hasta el pago de daños y perjuicios y multas o, en casos graves, la prisión. [15]
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una organización internacional dedicada a garantizar que los derechos de los creadores y propietarios de propiedad intelectual estén protegidos en todo el mundo, y que los inventores y autores sean reconocidos y recompensados. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la organización ofrece un foro para que sus Estados miembros creen y armonicen normas y prácticas para proteger los derechos de propiedad intelectual. La mayoría de los países desarrollados tienen sistemas de protección que tienen siglos de antigüedad, mientras que los países en desarrollo siguen creando marcos jurídicos y administrativos para proteger sus patentes, marcas, diseños y derechos de autor. [15]
El artículo 10 bis del Convenio de París obliga a los países miembros a establecer medidas de protección contra la competencia desleal. Según este artículo, se consideran contrarios a las prácticas comerciales y de industria honestas los siguientes actos de competencia:
La protección contra la competencia desleal complementa la protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. Es especialmente importante para la protección de los conocimientos, la tecnología o la información que no están protegidos por una patente pero que pueden ser necesarios para hacer el mejor uso de una invención patentada. [15]
Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC-BY-SA IGO 3.0 (declaración de licencia/permiso). Texto extraído de Understanding Copyright and Related Rights, 5, WIPO. Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC-BY-SA IGO 3.0 (declaración de licencia/permiso). Texto extraído de Understanding Industrial Property, WIPO.